О практике применения судами положений законодательства в сфере защиты патентных прав
Первой проблемой является «неработающая» презумпция виновности нарушителя патента.
Как мы видим на практике, большинство патентообладателей в иске руководствуются статьей 15 закона Республики Казахстан «Патентный закон Республики Казахстан» от 16 июля 1999 года № 427-I (далее – «Патентный Закон», которая устанавливает презумпцию виновности нарушителя. Согласно ст. 15 Патентного Закона, нарушением исключительного права патентообладателя, признается несанкционированное а) изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа или иное введение в гражданский оборот продукта, созданного с использованием запатентованного объекта промышленной собственности, а также б) применение запатентованного способа или введение в гражданский оборот продукта, изготовленного непосредственно запатентованным способом. При этом новый продукт считается полученным запатентованным (охраняемым) способом при отсутствии доказательств иного.
Из смысла приведенной выше статьи закона следует, что бремя доказывания при обращении в суд патентообладателя лежит на предполагаемом нарушителе исключительных прав. Поэтому этой нормой и пользуются патентообладатели с целью защиты своих патентных прав в судах, т.е. нарушитель, ответчик, «должен доказать, что он не использует чужой охраняемый объект промышленной собственности».
Таким образом, при обращении в суд патентообладателю необходимо заранее осуществлять сбор доказательственной базы, которая будет лежать в основе решения суда при рассмотрении спора. Обычно в суд предоставляются документы, подтверждающие факт приобретения товаров, в которых использованы чужие патенты. Такими документами могут служить чеки, счета-фактуры, накладные, фотографии, видеосъемка, а также протокола осмотра при фиксации нотариусом факта приобретения товара у нарушителя и так далее. Дополнительно у патентообладателя возникает необходимость проведения патентоведческой экспертизы для выявления использования признаков формулы в спорном объекте.
Приобрести нарушающие патент изделия для сравнительного анализа патентовладелец может либо самостоятельно, либо через суд, который должен оказать содействие в истребовании относимого к делу доказательства. Но даже по запросу суда ответчики нередко отказываются предоставить доказательства. В указанных обстоятельствах комментарий к ГПК толкует такой отказ как признание вины ответчиком (императивная презумпция). Однако, несмотря на действующую «императивную презумпцию», вопрос о получении нарушающего патент изделия и проведении сопоставительного анализа остается открытым. Ответчик в рамках процесса может сослаться на то, что такие изделия (доказательственная база) уничтожены, либо распроданы третьим лицам. Таким образом, возникает риск отказа судом в удовлетворении исковых требований патентообладателя ввиду невозможности проведения сравнительного анализа запатентованного объекта и нарушающего патент объекта.
Третьей наиболее частой проблемой является злоупотребление патентными правами со стороны владельцев полезных моделей в Казахстане.
Нередки случаи, когда патентообладатели регистрируют за собой устройства, которые применяются активно во всем мире на протяжении уже нескольких лет, чтобы в дальнейшем заявить о своих права на такие устройства и защитить их с помощью патента. На практике даже есть случаи, когда к самим действительным создателям таких устройств/систем обращаются с иском «неистинные» патентообладатели о прекращении использования «запатентованных» устройств.
Отдельно хотелось бы отметить проблему патентного законодательства по вопросам выдачи патентов на полезную модель. Под полезной моделью следует понимать техническое решение, относящееся к устройству, которому предоставляется правовая охрана, если оно является новым и промышленно применимым. При этом, согласно Патентному закону, патент на полезную модель выдается без проверки соответствия условиям новизны и промышленной применимости. Соответствие полезной модели условиям патентоспособности оценивается уже в случае оспаривания патента после его выдачи. Выдается же охранный документ «под ответственность заявителя без гарантии действительности».
Таким образом, третьи лица могут оспорить чей-то патент на полезную модель и признать его недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности. Выходит, что Патентное ведомство РК выдает патенты на полезную модель всем подряд и не заботится о том, что такой патент может быть в дальнейшем оспорен в суде.
Такой недочет в законодательстве приводит к существенным злоупотреблениям патентными правами, как это получилось с патентом на полезную модель, связанную с системой заказа такси.
В заключение хотелось бы отметить, что количество споров по вопросам интеллектуальной собственности заметно растет, что ставит вопрос о необходимости повышения квалифицированности судебной системы. Возможно, через некоторое время сформируется потребность в образовании структуры специализированного суда, который мог бы максимально сосредоточить свои усилия на урегулировании споров о правах на интеллектуальную собственность. Мы придем к этому, только если правообладатели будут более активны в защите своих исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
Авторы:
Тимур Берекмоинов, старший юрист, патентный поверенный РК (№ 168), департамент «Интеллектуальная собственность» GRATA International
Сауле Ахметова, партнер GRATA International
Даурен Байжанов, младший юрист, департамент «Интеллектуальная собственность» GRATA International
Источник https://forbes.kz